Понятие и основные правила квалификации преступлений

В лингвистике «квалификация» понимается как «степень годности  к какому-нибудь виду труда, уровень подготовленности». Это также и общественное признание с удостоверением той или иной степени этой  годности, оценка и обозначение сортов и качеств товара.

Как справедливо указывает И.А. Тарханов, «”квалификация” в этимологическом понимании есть качественная оценка познаваемого объекта (предмета, явления), соответствующая некоему критерию».

В юриспруденции же термин «квалификация» наделен собственным смыслом, в определенной мере схожим с исходным источником. Он востребован в трудовом праве, например, в части характеристики работника  (раздел IX Трудового кодекса РФ), выполняемых работ (ст. 150 Трудового кодекса РФ) и др.

Помимо него, в уголовном праве, уголовном процессе, уголовно-исполнительном праве, криминалистике, оперативнорозыскной деятельности, административном и административнопроцессуальном праве, цивилистике (в широком смысле) распространено еще одно понятие, представляющее собой сердцевину правоприменительного процесса, а именно – «юридическая квалификация правонарушений».

Сущность юридической квалификации состоит в том, чтобы найти норму, которая, как изначально задумывал законодатель, и должна регулировать рассматриваемую фактическую ситуацию.

Одной из особенностей юридической квалификации, осуществляемой в процессе правоприменения, является то, что ее выполняют только специальные (компетентные) органы. Это отражает государственновластный характер такого рода деятельности и официальность принимаемого решения.

При этом, как точно отмечает Н.И. Уздимаева, юридическая квалификация может быть не только официальной, но и неофициальной, которая, в свою очередь, делится на доктринальную и обыденную.

Эти виды реализуются, в частности, в образовательном процессе (на практических занятиях при решении задач (казусов) обучающимися), при подготовке научных трудов (статей, монографий, учебных пособий и др.), на бытовом уровне и т.п. Квалификация преступлений – один из важнейших и при этом частных случаев юридической квалификации.

Несмотря на то, что понятие «квалификация преступлений» является  ключевым для уголовного права, Уголовный кодекс Российской Федерации не содержит его легального определения.

Фактически оно имеет  доктринальное происхождение, но это нисколько не умаляет значение  данного понятия, ключевого и, по сути, олицетворяющего одну из самых  крупных и фундаментальных уголовно-правовых теорий – теорию квалификации преступлений.

Интересно
Впервые квалификация преступления была определена как установление соответствия данного конкретного деяния признакам того или  иного состава преступления, предусмотренного уголовным законом, известным советским ученым-криминалистом А.А. Герцензоном.

В последующем в той или иной вариации данное понятие давалось  в трудах А.Н. Трайнина, А.А. Пионтковского, В.Д. Меньшагина и других, но ровно до того момента, пока не было предложено включить в него такой аспект, как результат (итог) деятельности правоприменителя. Он тоже носил название квалификации. В результате отражения его  в определении характеристика квалификации преступлений стала более  совершенной.

Изначально на эту особенность впервые обратил внимание ученых и практиков В.Н. Кудрявцев. Он предложил понимать под квалификацией преступления установление и юридическое закрепление точного соответствия между фактическими признаками совершенного деяния и признаками состава преступления, предусмотренного уголовноправовой нормой.

Именно данное понятие стало классическим. Изложенное не означает, что в настоящее время не существует иного взгляда на понятие квалификации преступлений. Наоборот, в каждой работе, посвященной этому сложному вопросу, встречаются разноплановые варианты толкования.

Но, как справедливо отмечается в научных исследованиях, посвященных вопросам квалификации преступлений, «различия в определении квалификации состоят в понимании того, с чем сопоставляется совершенное деяние».

Таким образом, в уголовно-правовой науке в конечном итоге аксиомой стала точка зрения В.Н. Кудрявцева, согласно которой понятие квалификации преступления имеет два значения, находящихся в теснейшей взаимосвязи: это и процесс установления признаков того или иного состава преступления в действиях лица, и результат этой деятельности – официально признанное и закрепленное в соответствующем юридическом акте (постановлении следователя, обвинительном заключении, судебном приговоре или определении) соответствие признаков совершенного деяния составу преступления.

Квалификация преступления как процесс и результат человеческой  деятельности базируется на определенных методологических основаниях, выработанных философией, и, безусловно, подчиняется законам  формальной логики.

Так, общеизвестно, что философия обеспечивает научную основу  для правильного применения нормы права. И раз квалификация есть  процесс правоприменения, то он существует и развивается в триединстве герменевтических процедур: понимания фактической и юридической основ уголовного дела, интерпретации (истолкования) и последующего сведения понимания и истолкования к применению определенной уголовно-правовой нормы.

Квалификация невозможна без использования таких философских категорий, как единичное и общее, конкретное и абстрактное, понятий  абсолютной и относительной истины, рассматриваемых в гносеологическом аспекте, позволяющем, в свою очередь, познать уголовное право как специфический социальный объект.

Естественно и то, что квалификация преступлений является логическим процессом перехода от исходного знания, полученного в результате анализа признаков совершенного преступления и выбранной уголовно-правовой нормы, к искомому знанию.

Как точно подметил В.Н. Шиханов, «при прочих равных условиях в процессе юридического спора о квалификации содеянного правда будет на стороне того юриста, который уверенно оперирует правилами и законами формальной логики и  способен показать ошибки в суждениях оппонента».

Итак, квалификация преступления неразрывно связана с понятиями состава преступления и уголовной ответственности. Согласно ст. 8 УК РФ единственное основание уголовной ответственности – это совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного уголовным законом.

Состав же позволяет признать деяние оконченным или неоконченным преступлением (ст. 29), отсутствие или наличие в действиях лица добровольного отказа (ст. 31), освобождение от уголовной ответственности в случае наличия в деянии признаков составов преступлений, предусмотренных конкретными статьями. Особенной части уголовного закона (ч. 2 ст. 75), и т.д.

Таким образом, процесс установления наличия и соответствия данных признаков, последующее его процессуальное закрепление (итог) и есть квалификация  преступления.

Состав преступления при этом выступает основой квалификации «информационной моделью». Правоприменителю важно не просто дать оценку содеянному как преступлению, но и выделить присущие лишь ему особые отличительные признаки, которые, в свою очередь, могут быть получены только на основе совокупного анализа текста всего уголовного закона, его Общей и Особенной частей. Это, конечно, непростая  задача.

Так, известно, что часть признаков отдельных составов преступлений являются оценочными. Они относительно определенны, обобщенны. Конкретизация содержания таких признаков во многом зависит от правоприменителя. Кроме того, оценочные понятия очень тесно связаны с судейским усмотрением (в некоторой степени дискреционны).

Главное преимущество оценочных понятий – придание праву гибкости, эластичность, естественная связка начал нормативно-правового формализма и практической жизни.

К числу оценочных признаков относятся, в частности, такие, как «явное неуважение к обществу», «вооруженность», «существенный вред», «иные тяжкие последствия», «особая жестокость», «тяжкое оскорбление», «садистские методы» и множество других.

В то же время облегчают задачу признаки состава преступления, конкретизированные в нормах уголовного закона, относящиеся, если пользоваться терминологией В.Н. Кудрявцева, к «постоянным».

Их содержание неизменно в течение всего времени действия уголовного закона и не зависит от конкретных обстоятельств совершенного преступления, они постоянны в пределах определенной уголовно-правовой нормы.

К таковым можно отнести понятия «хищение», «эксплуатация человека», «лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой  или иной организации», «пропаганда терроризма», «объекты социальной  инфраструктуры» и многие другие, раскрытые, в частности, в примечаниях к конкретным статьям уголовного закона.

Установление фактических обстоятельств содеянного и определение подлежащей применению и устанавливающей ответственность за данные деяния уголовно-правовой нормы на основе сопоставительного анализа всей совокупности объективных и субъективных признаков совершенного деяния с элементами состава преступления выступают основными этапами квалификации преступления.

Конечным среди них выступает закрепление результатов квалификации преступления в процессуальном акте. Так, в обвинительных акте или заключении (постановлении) указывается формулировка обвинения с указанием пункта, части, статьи  УК РФ (ст. 220, 225 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации),  в обвинительном приговоре суда – решение о признании подсудимого виновным в совершении преступления и пункт, часть, статья  УК РФ, предусматривающие ответственность за преступление, в совершении которого подсудимый признан виновным (ст. 308 УПК РФ).

Как замечает Н.Т. Идрисов, «современная практика правоприменения идет по пути формализации процесса квалификации, а значит, по пути минимизации роли и значения усмотрения правоприменителя  в процессе квалификации преступлений».

Можно говорить о единых, влияющих на процесс и результат квалификации общих для правоприменителя правилах квалификации преступлений. Под ними понимаются предписания или общепризнанные положения, которые определяют порядок выбора уголовно-правовых норм для их последующей оценки.

Данные правила квалификации условно делятся на нормативные и ненормативные. Причем первые проистекают из требований норм уголовного и уголовно-процессуального законодательства РФ. Назовем их:

  • Во-первых, это обязательность квалификации преступления по уголовному закону, действовавшему во время совершения общественно  опасного деяния.
  • Во-вторых, преступление, совершенное на территории нашего государства, квалифицируется в соответствии с нормами УК РФ.
  • В-третьих, преступление, совершенное вне его границ, также квалифицируется по действующему уголовному закону.
  • В-четвертых, деяние, квалифицируемое как конкретное преступление, должно быть предусмотрено статьей.Особенной части, при этом  должны быть учтены нормы Общей части, т.е. оно должно содержать  конкретный состав преступления.
  • В-пятых, квалификация преступления основывается и на предписаниях иных нормативных правовых актов (если имела место бланкетность).
  • В-шестых, лежащая в основе государственного обвинения официальная квалификация преступления должна основываться на фактических данных, установленных и доказанных в соответствии с требованиями норм российского уголовно-процессуального законодательства.Ненормативные правила квалификации, разумеется, более обширны.

Известно, что акты органов высшей судебной власти (Верховного  и Конституционного судов РФ) обладают свойством обязательности для  нижестоящих судебных инстанций, а значит, опосредованно и для иных  субъектов правоприменения (довольно неограниченного круга лиц)

Так, при отмечаемой в доктрине регулятивной недостаточности уголовного закона некоторые решения Конституционного Суда РФ играют особую роль, определяя отсутствующие в УК РФ правила квалификации преступлений при изменении бланкетной части уголовно-правовых  норм.

К ненормативным можно отнести и правила квалификации преступлений, вырабатываемые уголовно-правовой наукой. С учетом характера  уголовной противоправности (правомерности) содеянного выделяются,  например, правила квалификации преступлений и непреступных уголовно-правовых деяний. О правилах квалификации единичного преступления и множества преступлений говорят в случае необходимости  оценки нескольких преступлений.

Оценка неоконченных преступлений, преступлений, совершенных  в соучастии, множественности преступлений, при наличии эксцесса исполнителя, субъективной ошибки и т.д. относится к специальным правилам квалификации. Предписания же об оценке деяния по признакам конкретного элемента состава преступления – объекта, объективной стороны, субъекта и субъективной стороны – общие правила.

Таким образом, рассмотрев понятие и общую характеристику основных правил квалификации преступлений, следует перейти к анализу особенностей квалификации отдельных составов преступлений.

Узнай цену консультации

"Да забей ты на эти дипломы и экзамены!” (дворник Кузьмич)